Признание наследства на имущество

Пособие Признание наследства в виде недвижимого имущества выморочным. Правовое регулирование и судебная практика Автор Бобкова О

Признание наследства на имущество

ПРИЗНАНИЕ НАСЛЕДСТВА В ВИДЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ВЫМОРОЧНЫМ. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Одно из оснований приобретения права коммунальной собственности на недвижимое имущество – наследственное имущество (ст.219 Гражданского кодекса РБ (далее – ГК)).

В судебной практике дела о признании имущества выморочным занимают незначительную часть от общего количества дел, в результате рассмотрения которых имущество обращается в коммунальную собственность. В основном это связано с достаточным числом наследников по закону, которые, как правило, имеют право наследовать имущество наследодателя. Тем не менее выморочность имущества все же имеет место.

Правовые основания признания наследства выморочным

Основные нормативные правовые акты, устанавливающие основания и условия признания наследственного имущества выморочным и передачи его в собственность административно-территориальной единицы:

• статья 1039 ГК, предусматривающая условия и порядок признания наследственного имущества выморочным;

• статьи 381, 382 Гражданского процессуального кодекса РБ (далее – ГПК), регулирующие особенности рассмотрения гражданских дел о признании наследства выморочным.

Основания к признанию наследства, в т.ч. недвижимого имущества, выморочным изложены в ст.1039 ГК, в п.1 которой содержится исчерпывающий и не подлежащий расширенному толкованию перечень случаев, когда наследство может быть признано выморочным.

Наследство признается выморочным, если:

1) у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

2) никто из наследников не имеет права наследовать по причине отстранения их от наследования как недостойных наследников в соответствии со ст.1038 ГК;

3) все наследники отказались от наследства.

Обратите внимание!Выморочное наследство переходит в собственность административно-территориальной единицы по месту нахождения соответствующего имущества, входящего в состав наследства, по решению суда. Выдачи нотариальной конторой свидетельства о праве на такое наследство не требуется.

Отсутствие у наследодателя наследников по закону при одновременном отсутствии завещания

Первая из указанных в ГК причин признания наследства выморочным – отсутствие у наследодателя наследников по закону при одновременном отсутствии завещания. Следует помнить, что наследниками по закону являются:

• перечисленные в ст.1057-1060 ГК наследники с первой по четвертую очереди;

• перечисленные в ст.1061 ГК наследники последующих очередей (т.е. родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой и шестой степеней родства);

• наследники по праву представления в соответствии со ст.1062 ГК;

• нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, наследующие на основании и по правилам ст.1063 ГК.

Причем наследниками считаются не только граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, но и зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п.1 ст.1037 ГК).

Наличие завещания при отсутствии наследников по закону также не всегда означает, что наследство не может быть признано выморочным, ведь завещание может быть признано судом недействительным по одному из установленных законом оснований либо указанный в завещании наследник умрет раньше открытия наследства, а подназначенный наследник в завещании указан не будет.

Помимо этого, иногда само завещание может являться основанием для признания наследства выморочным, например, если им наследодатель лишает права наследования всех без исключения наследников по закону.

Правда, при составлении подобного завещания завещатель ограничен правилами об обязательной доле в наследстве (ст.

1064 ГК), поэтому если наследники на обязательную долю все же имеются, то завещатель не вправе лишить их причитающейся им доли наследства, в этой части наследственное имущество не будет выморочным.

В случае же отсутствия наследников по закону и включения в завещание не всего наследственного имущества, а его части выморочной будет только незавещанная часть наследственного имущества.

Отстранение от наследования всех наследников по причине признания их недостойными наследниками

Второе из указанных в законе оснований признания наследственного имущества выморочным – отстранение от наследования всех возможных наследников (как по закону, так и по завещанию) по причине признания их недостойными наследниками.

Причинами, по которым наследник может быть признан недостойным, установлены в пп.1 и 2 ст.1038 ГК. К ним относятся:

• совершенные наследником умышленное лишение жизни наследодателя или покушение на его жизнь;

• составление подложного завещания;

• создание умышленного препятствия осуществлению наследодателем его последней воли;

• другие умышленные противозаконные действия, способствовавшие призванию наследника к наследованию либо увеличению его доли в наследстве.

Кроме того, при наследовании по закону от наследования отстраняются лишенные родительских прав родители после своих умерших детей, если эти права не были восстановлены в судебном порядке до открытия наследства, а также лица, в обязанность которых в силу акта законодательства входило содержание наследодателя, если они злостно уклонялись от выполнения этой обязанности (п.3 ст.1038 ГК). Например, родители, обязанные содержать своих несовершеннолетних или нуждающихся в помощи совершеннолетних нетрудоспособных детей.

Обратите внимание!Само по себе совершение указанных действий, даже установленное в установленном законом порядке (например, приговором суда о признании наследника виновным в смерти или покушении на жизнь наследодателя), не влечет автоматического отстранения такого наследника от наследования как недостойного.

Отстранен от наследования он может быть лишь решением суда по требованию лица, для которого такое отстранение порождает связанные с наследованием имущественные последствия.

Это могут быть, например, призванные к наследованию наследники той же очереди, что и недостойный наследник (что влечет увеличение их доли в наследстве или просто призвание их к наследованию), либо наследники последующих очередей, которые будут призваны к наследованию ввиду отстранения от наследования недостойного наследника более близкой очереди.

Отказ от наследства всех без исключения наследников

Третье из указанных в законодательстве оснований признания наследства выморочным – отказ от наследства всех без исключения наследников (как по закону, так и по завещанию). В смысле данного положения на практике понимается не только отказ от наследства, совершенный по правилам ст.

1074 ГК, т.е. путем подачи в нотариальную контору по месту открытия наследства соответствующего письменного заявления, но и путем простого непринятия наследства, т.е. несовершения в установленный законом срок ни одного из действий, предусмотренных ст.1070 ГК, по его принятию.

Лишь при установлении всех указанных обстоятельств суд может вынести решение о признании наследства выморочным и о передаче его в собственность административно-территориальной единицы.

Срок для подачи в суд заявления о признании наследства выморочным

Причем для возникновения у органов местного управления и самоуправления права на подачу заявления о признании наследства выморочным законодатель в п.3 ст.1039 ГК установил годичный срок со дня открытия наследства, либо менее, если до истечения указанного срока расходы, связанные с охраной наследства и управлением им, превышают его стоимость.

Последнее обстоятельство должно быть подтверждено соответствующими документами.

В случае если заявитель не предоставит суду доказательства, бесспорно свидетельствующие о затраченных на охрану наследства средствах, это может повлечь отказ в удовлетворении заявления о признании наследства выморочным, поданного до истечения годичного срока со дня открытия наследства.

Пример 1 В суд поступило заявление о признании имущества (2-комнатной квартиры), принадлежащего С., выморочным до истечения 1 года со дня открытия наследства. Заявитель просил суд признать имущество выморочным до истечения установленного срока в связи с тем, что расходы, связанные с охраной наследства и управлением им, превышают его стоимость, а также передать его в собственность административно-территориальной единицы. В ходе судебного разбирательства было установлено, что у умершего гражданина С. действительно отсутствовали наследники по закону и по завещанию. Согласно справке, выданной организацией по государственной регистрации, рыночная стоимость указанной 2-комнатной квартиры составляет 124 500 000 руб. Исполнительным комитетом (далее – исполком) за хранение данного имущества и управление им было израсходовано, как указывал заявитель, 125 820 000 руб. Однако документов, подтверждающих превышение расходов, связанных с охраной наследственного имущества и управлением им, в суд представлено не было. При таких обстоятельствах исполкому в заявленных требованиях было отказано.

Процессуальный порядок рассмотрения дел о признании наследства выморочным

Дела о признании наследства выморочным рассматриваются судами в порядке особого производства по заявлениям органов местного управления и самоуправления по месту открытия наследства по истечении 1 года со дня открытия наследства. Заявление может быть подано в суд и до истечения указанного срока, если расходы, связанные с охраной наследства и управлением им, превышают его стоимость.

При заявлении требований о признании наследства выморочным местные исполнительные и распорядительные органы не пользуются льготами при уплате государственной пошлины на основании ст.257 Налогового кодекса РБ. Госпошлина по заявлениям, рассматриваемым в порядке особого производства, согласно п.7 приложения 14 к названному кодексу составляет 2 базовые величины.

От редакции «Бизнес-Инфо»Материал ссылается на НК в редакции до 1 января 2019 г.

Источник: http://bii.by/tx.dll?d=271076

Как без проблем получить наследство

Признание наследства на имущество

Согласно Гражданскому кодексу Украины наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя) к другим лицам (наследникам).

Следует отметить, что наследодателем может быть только физическое лицо, а наследниками — кроме физических лиц —  могут быть и юридические лица, но только по завещанию.

Наследственное дело

Для установления факта смерти наследодателя нотариусу нужно получить от наследника свидетельство о смерти, выданное органом регистрации актов гражданского состояния.

Кратко и по делу в Telegram

Нотариус заводит наследственное дело для того, чтобы в дальнейшем оформить переход наследства к наследникам. Наследственное дело на имущество и имущественные права наследодателя может быть заведено только одно. Оно заводится по месту открытия наследства.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части. А при отсутствии недвижимого имущества — местонахождение основной части движимого имущества.

Основанием для открытия производства по наследственному делу нотариусом может быть заявление, сообщение, телеграмма и т.п. от физического или юридического лица.

Подтвердить свое право

Для заведения наследственного дела нотариусу предоставляются документы, подтверждающие время и место открытия наследства.

  • В подтверждение времени открытия наследства (это день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим) нотариусу подается свидетельство о смерти наследодателя или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан по соответствующей актовой записи о смерти.
  • В подтверждение места открытия наследства нотариусу подается справка органа местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива о регистрации места жительства наследодателя, домовая книга, в которой содержится запись о регистрации места жительства наследодателя.

Наследственное дело может быть заведено в любое время в течение срока, который устанавливается для принятия или отказа от наследства. То есть время открытия наследства и время открытия наследственного дела может не совпадать. Также физическим или юридическим лицам не обязательно обращаться к нотариусу с целью открытия наследственного дела.

Поменять нотариуса

Наследники имеют право передать наследственное дело другому нотариусу, но в пределах одного нотариального округа по истечении установленного законодательством срока для принятия наследства и при наличии следующих оснований:

  • прекращения нотариальной деятельности частного нотариуса (до передачи архива частного нотариуса в соответствующий государственный нотариальный архив);
  • приостановления нотариальной деятельности частного нотариуса;
  • временной блокировки доступа нотариуса в Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
  • аннулирования доступа нотариуса в Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
  • ликвидации государственной нотариальной конторы (до передачи архива конторы в соответствующий государственный нотариальный архив).

Для этого нотариусу, который ведет незаконченное наследственное дело или хранит законченное наследственное дело, подается заявление о передаче наследственного дела от всех наследников. Такое заявление может подаваться также представителями наследников.

Принять или отказаться

Принять наследство или отказаться от него нужно в срок до шести месяцев, который начинается с момента открытия наследства.

Если наследник в течение шести месяцев не подал в нотариальную контору заявление о принятии наследства, он будет считаться таким, что не принял наследство.

Суд может определить наследнику, пропустившему срок для принятия наследства по уважительной причине, дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства.

Заявления о принятии наследства или отказе от него могут подаваться наследником лично в письменной форме по месту открытия наследства (в таком случае подлинность подписи такого лица на заявлении не подлежит нотариальному заверению), или по почте (в таком случае подлинность подписи такого лица на заявлении подлежит нотариальному заверению).

Наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение 6 месяцев он не заявил об отказе от него.

В этом аспекте есть определенные спорные моменты, а именно: будет ли считаться наследник, который постоянно проживал с наследодателем, но за определенное время до наступления смерти наследодателя уехал в длительную командировку, принявшим наследство, не совершая никаких действий для этого? Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел считает, что да — лицо в этом случае считается принявшим наследство согласно Гражданского кодекса Украины.

Заявление об отказе от принятия наследства, также как и заявление о принятии наследства, не может быть изложено с каким-либо условием или с оговорками.

Принятие наследства или отказ от его принятия могут иметь место в отношении всего наследственного имущества. Наследник не вправе принять часть наследства, а от другой части наследства отказаться.

По истечении срока в 6 месяцев для принятия или отказа от принятия наследства доля в наследстве не может быть увеличена на тех основаниях, что кто-нибудь из наследников отказывается от наследства в пользу других наследников. В таких случаях лицо, принявшее наследство, вправе распорядиться всем или частью имущества, полученного в порядке наследования, путем отчуждения его другому наследнику по договору купли-продажи, дарения, мены и т.д.

Как оформить имущество

Не обязательно получать свидетельство о праве на наследство лично. Оно может быть выдано нотариусом представителю наследника при наличии соответствующих документов о полномочиях законного представителя или представителя наследника по доверенности, которая предусматривает полномочия представителя на получение такого свидетельства.

Выдача свидетельства о праве на наследство касательно имущества, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, проводится нотариусом после предоставления документов, удостоверяющих право собственности наследодателя на такое имущество (свидетельство, государственный акт).

Если в состав наследственного имущества входит недвижимое имущество, нотариус получает информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество путем непосредственного доступа к нему.

Если недвижимость была оформлена до 2012 года (до начала действия Государственного реестра прав на недвижимое имущество) и информация по ней не была перенесена в Государственный реестр по ходатайству собственника (наследодателя), то наследникам обязательно необходимо предоставить нотариусу оригиналы правоустанавливающих документов на недвижимость для оформления свидетельства о праве на наследство.

Если необходимый нотариусу правоустанавливающий документ на имущество был поврежден, испорчен или утрачен и получить дубликат невозможно из-за отсутствия соответствующих документов в органах, которые их выдавали или у их правопреемников, или в архивных учреждениях, данный вопрос решается в судебном порядке.

Когда решает суд

На сегодняшний день процедура приобретения права собственности на наследственное имущество происходит по упрощенной процедуре: нотариус, выдавая свидетельство о праве на наследство, в частности в отношении недвижимого имущества, сразу вносит его в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, тем самым регистрируя право собственности наследников, которое не требует дополнительных регистрационных действий в других государственных или местных органах и учреждениях.

Часто возникает вопрос: как быть наследникам в том случае, когда собственность наследодателя, которая входит в наследственную массу, была оформлена в браке на другого супруга, который еще жив? Ведь по общему правилу имущество, приобретенное супругами во время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности. Здесь закон говорит следующее: второй из супругов должен обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Нотариус, в свою очередь, уведомляет других наследников о включении в наследственную массу доли общего имущества супругов, и если у других наследников нет возражений относительно доли другого супруга, который является живым, то нотариус выдает ему свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.

На практике, указанное выше заявление нотариусу часто не подается, поэтому о составе общего имущества супругов другие наследники или не знают, или не имеют возможности доказать факт существования общего имущества супругов в нотариальном процессе из-за того, что правоустанавливающие документы находятся у второго супруга, которого нотариус не имеет права заставить предоставить эти документы.

В таких случаях наследники могут защитить свои нарушенные права только в судебном порядке, обращаясь с иском о признании права собственности на наследственное имущество. Через суд наследники уже имеют право истребовать правоустанавливающие документы для подтверждения своих исковых требований.

Исковая давность для таких дел устанавливается продолжительностью в три года и начинает исчисляться со дня, когда лицо узнало о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило.

Источник: https://delo.ua/opinions/kak-bez-problem-poluchit-nasledstvo-354309/

Особенности наследования движимого и недвижимого имущества

Признание наследства на имущество

ГражданскимКодексом регламентируется процедурапринятия наследства. Причем онараспространяется на наследованиедвижимого имущества и недвижимости.Принятие наследником части наследстваозначает принятие всего причитающегосяему наследства, в чем бы оно ни заключалосьи где бы оно ни находилось.

Принятоенаследство признается принадлежащимнаследнику со дня открытия наследствавне зависимости от того, когда оно былопринято на самом деле, а также независимоот момента государственной регистрацииправа наследника на наследственноеимущество, когда такое право подлежитгосударственной регистрации.

Но, еслиимеет место наследование движимогоимущества, то регистрация скорее всегоне потребуется. Но следует учитывать,что в отношении некоторых видов имуществавсе же предусмотрена определеннаяпроцедура оформления. Прежде всего этокасается такого движимого имущества,как автомобиль.

Это связано с необходимостьюпереоформления машины на имянаследника.Наследование – этоуниверсальное правопреемство.

Поэтому,если наследник принимает часть наследства,это означает принятие всего причитающегосяему наследства, в чем бы оно ни заключалосьи где бы оно ни находилось, включаядолги, иные обязанности имущественногохарактера и имущественные права.

Заявлениео принятии наследства подается по местуоткрытия наследства нотариусу или иномууполномоченному на основании законадолжностному лицу (это должностные лицаконсульских учреждений).Заявлениеможет быть подано путем его пересылкипо почте. В  таком случае подписьнаследника на заявлении должна бытьзасвидетельствована нотариусом и инымиуполномоченными на то лицами.

Движимое имущество– имущество, которое можно переместитьбез причинения ему существенного(ущерба) вреда. К такому имуществуотносятся: денежные вклады, акции,автомобиль, уставный капитал общества…

В соответствии сост. 1112 ГК недвижимость входит в составимущества, которое может наследоваться.Внастоящее время понятие недвижимостидается в статье 130 ГК.

В частности, кнедвижимым вещам относятся земельныеучастки, недра, обособленные водныеобъекты и все, что прочно связано сземлей, то есть объекты, перемещениекоторых без несоразмерного ущерба ихназначению невозможно, в том числе леса,многолетние насаждения, здания, сооруженияи т.д.Так же к недвижимости можетбыть отнесено и другое имущество (такназываемая недвижимость по закону).

Вкачестве примера можно привестипредприятия (ст. 132 ГК).Следуетотметить, что даже указанный в ст. 130 ГКпримерный перечень недвижимого имуществапостоянно расширяется. Так, в качествепримера можно указать объектынезавершенного строительства, которыебыли специально добавлены в переченьобъектов недвижимости в ст.

130 ГК, атакже жилые помещения, которые былипрямо указаны в качестве разновидностинедвижимого имущества в новом ЖКРФ.Правила наследование прописаны втретьей части Гражданского кодекса РФ.ГК РФ не установил особых правил длянаследования недвижимости вообще,однако сделал это для отдельныхразновидностей недвижимости (дляземельных участков (ст. 1182 ГК) и предприятия(ст. 1178 ГК)).

При наследовании недвижимостивстречается большое количествотрудностей, связанных с отсутствиемнорм, регулирующих те или иныеотношения по наследованию. Чтобыразрешить такие трудности, рекомендуемознакомится с далее представленнойинформацией.

Однойиз наиболее актуальныхявляются случаи, когда наследуетсянедвижимость наследодателя, правособственности на которое при его жизнине было надлежащим образом зарегистрировано(как правило, речь идет о жилых помещенияхи земельных участках).

Как известно,с моментом государственной регистрациисвязывается возникновение, переход ипрекращение прав на недвижимое имущество.Таким образом, государственная регистрацияимеет не техническое, а юридическоезначение. При отчуждении недвижимогоимущества государственная регистрацияопределяет момент, с которого уприобретателя возникает правособственности.

Другими словами, именнос этого момента новый собственник можетосуществлять правомочия владения,пользования распоряжения недвижимымимуществом.Следует иметь в виду, чтоотсутствие указанной регистрации правнаследодателя на недвижимость даетнотариусу право отказать в выдачесвидетельства о праве на наследство,однако отказ нотариуса может бытьобжалован в судебном порядке.

В такихслучаях суд может установить юридическийфакт владения наследодателем недвижимымимуществом на праве собственности или,другими словами признать его правособственности на недвижимость и затемуже на основании этого решениязарегистрировать право собственностинаследников.

Однако и в этом случаевозникают определенные техническиесложности, которые заключаются в том,что государственная регистрация должнаосуществляться на основании соответствующегозаявления (то есть носить заявительныйхарактер). Однако в силу естественныхпричин наследодатель подать соответствующеезаявление не может.

Соответственногосударственная регистрация в отношенииправ умершего наследодателя не можетбыть осуществлена. Однако тем не менеегосударственная регистрация правнаследника в отношении наследуемогоимущества производится на основаниирешения суда без государственнойрегистрации прав наследодателя.Втораяпроблемакасается отказа наследника от прав нанедвижимое имущество.

Согласно п. 2 ст.1157 ГК наследник вправе отказаться отнаследства в течение срока, установленногодля принятия наследства, в том числе ив случае, когда он уже принял наследствовсеми допускаемыми законом способами.

Более того, если наследник принялнаследство, фактически вступив вовладение или управление наследственнымимуществом, суд может по заявлению этогонаследника признать его отказавшимсяот наследства и по истечении установленногосрока, если найдет причины его пропускауважительными.

В данном случаенеобходимо учитывать, что наследник,распорядившийся частью наследственногоимущества в связи с фактическимвступлением во владение им, а затемотказавшийся от наследства, ставит темсамым в невыгодное положение кредиторовнаследодателя и ограничивает возможностьудовлетворения их требований. Сам жеон, отказавшись от наследства, выбываетиз числа наследников, несущихответственность по долгам наследодателя.Кроме того, отказ от наследства послеего принятия путем совершения фактическихдействий может вызвать всякого родазлоупотребления (например, присвоениенаиболее ценных вещей), которые принесутущерб другим наследникам, позже вступившимв фактическое владение наследственнымимуществом или же подавшим заявлениев нотариальную контору (нотариусу) опринятии наследства.Решение этойпроблемы имеет особое значение в техслучаях, когда наследник проживаетсовместно с наследодателем и в силуэтого факта автоматически вступает внаследство. Таким образом, такой наследникне имеет возможности вообще отказатьсяот наследования, если только не выедетс занимаемой жилой площади.  

Источник: https://studfile.net/preview/5251094/page:94/

Разъясняем законодательство

Признание наследства на имущество

Наследство открывается со смертью гражданина. Гражданской кодекс РФ предусматривает  шестимесячный срок для принятия наследства со дня открытия наследства (днем открытия наследства является день смерти гражданина).

         Наследство может быть принято формальными и неформальными способами.

         К формальным способам принятия наследства относятся: заявление наследника о принятии наследства или заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство, сделанные нотариусу или уполномоченному должностному лицу.

Заявление о принятии наследства и заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство обладают равной силой и свидетельствуют о бесспорном принятии наследства.

Подача любого из указанных заявлений изменяет положение наследника, он становится собственником, кредитором либо должником, однако, при условии, что заявитель  действительно является наследником и у него возникло право наследования.

         К неформальным способам  принятия наследства относятся действия наследника, подтверждающие фактическое приятие наследства.

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует понимать любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей и т.п.

         Завещатель вправе по своему усмотрению завещать  имущество любым лицам, а также определить круг наследников, призываемых к наследованию, и распределить между ними наследственное имущество в любых долях, не считаясь с порядком  наследования, установленным законом.  В соответствии с Гражданским кодексом РФ распорядиться своим имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

         Однако свобода завещательного распоряжения подвергается ограничениям в пользу особо нуждающихся наследников. Таких наследников принято называть обязательными. По закону они вправе получить обязательную долю в наследстве.

К обязательным наследникам относятся: несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы.

Обязательный наследник, независимо от содержания завещания, наследует не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

         Завещание, которое составлено на все  наследственное имущество без учета обязательных наследников, подлежит исполнению лишь в части, оставшейся после исключения из него обязательных долей.

         Право наследования включает правомочия принятия наследства и правомочия  отказа от наследства. Наследник вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев, в том числе в случае, когда уже принял наследство.

          Наследование по закону имеет место, если оно:

         -не изменено завещанием (или оно признано недействительным полностью или  часть его);

         -наследник по завещанию не принял наследство;

         -наследники отказались от наследства;

         -завещатель лишил наследства всех наследников;

         -наследник по завещанию умер до открытия наследства;

         -наследник по завещанию признан недостойным.

         Наследниками по завещанию могут быть как физические, так и юридические лица и государство.

         Официальным документом, подтверждающим наследственные права лица на имущество умершего гражданина является свидетельство о праве на наследство. Законом не предусмотрено обязанность получения наследниками свидетельства о праве на наследство. Однако наличие такого свидетельства необходимо:

         -для получения денежных средств, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение;

         -для государственной регистрации перехода к наследнику прав на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю;

         -для подтверждения перехода к нему прав на ценные бумаги, ранее принадлежавших наследодателю;

          -для перерегистрации гражданского оружия, принадлежавшего наследодателю и перешедшего в порядке наследования к другому лицу;

         -для подтверждения статуса лица как наследника, умершего участника общества с ограниченной ответственностью.

         Основанием выдачи свидетельства о праве на наследство служит заявление наследника, поданное по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному должностному лицу  совершать  нотариальные действий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Заместитель прокурора

Конышевского района                                     Сенчук И.Л.

Источник: http://prockurskobl.ru/legislation/372.html

6.5. Принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии

Признание наследства на имущество

Наследственная трансмиссия представляет собой переход права на принятие наследства к другим лицам, когда наследник по закону или по завещанию, призванный к наследованию в связи с открытием наследства, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок после открытия наследства. В этом случае право на принятие причитавшегося умершему наследнику наследства переходит к наследникам умершего наследника в том объеме и с теми правомочиями, которые принадлежали наследнику, призванному к наследованию и умершему после открытия наследства (ст. 1156 ГК РФ).

Сущность наследственной трансмиссии состоит в том, что к наследованию открывшегося наследства вместо наследника, умершего после открытия наследства, не успев его принять, призываются его наследники (наследственные правопреемники), к которым переходит его право на принятие открывшегося наследства. Правила наследственной трансмиссии применяются как в случаях, если наследником в порядке наследственной трансмиссии является наследник по закону, так и в случаях, если таким наследником является наследник по завещанию.

В порядке наследственной трансмиссии право на принятие наследства переходит от умершего наследника к его наследникам по завещанию, если все наследственное имущество или его часть были завещаны.

Если имущество не было завещано, то право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит от умершего наследника к его наследникам по закону (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). При этом право наследника на принятие части наследства в качестве обязательной доли (ст.

 1149 ГК РФ) к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит.

Наследование в порядке наследственной трансмиссии происходит только в том случае, если имеются достоверные факты того, что наследник, умерший до истечения установленного срока принятия наследства, не принимал наследство после наследодателя ни способом подачи заявления, ни фактически.

Если же наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел принять любым допускаемым законом способом наследство, то причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного имущества (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Наследование в этом случае его наследниками осуществляется на общих основаниях.

При оформлении права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии применяются общие правила, определяющие способы, сроки принятия и отказа от наследства, возможности отказа от наследства в пользу других лиц 
(ст. 1153, 1156, 1157 — 1159 ГК РФ).

Права наследников и условия наследования определяются применительно к каждому в отдельности случаю наследственного правопреемства.

Особенности принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии состоят в том, что призываемый к наследованию наследник имеет право принять одновременно 
то наследство, которое в связи со смертью не успел принять в установленный срок призванный к наследованию наследник первого наследодателя, и то наследство, которое открылось после смерти самого наследника-второго наследодателя (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). Наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а также призываемый к наследованию наследства, открывшегося после смерти самого наследника, на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них либо не принять то и другое наследство (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Непринятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не влечет за собой автоматического непринятия наследства на общих основаниях, и наоборот.

Сроки для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии и на общих основаниях не совпадают (п. 2 ст. 1156 ГК РФ).

Для принятия открывшегося наследства в порядке наследственной трансмиссии (в связи со смертью первого наследодателя) установлен специальный срок, который исчисляется со дня открытия наследства, но если оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, то эта часть увеличивается до трех месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ). Для принятия наследства, принадлежавшего умершему наследнику, открывшегося в связи с его смертью, осуществляемого его наследниками на общих основаниях, применяется срок, установленный в ст. 1154 ГК РФ. Наследники, пропустившие срок, установленный для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии, могут быть признаны принявшими наследство в судебном порядке на основании ст. 1155 ГК РФ и п. 2 ст. 1156 ГК РФ.

Поскольку право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследственного имущества умершего наследника, то, если наследник, призванный к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, умер, не успев принять это наследство, право на принятие такого наследства к наследникам последнего не переходит (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

Если наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного для принятия наследства, и при жизни не подал заявление в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает, поскольку восстановление пропущенного срока принятия наследства возможно только по заявлению самого наследника (ст. 1155 ГК РФ). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не возникает также, если имеется завещание наследодателя, в котором он подназначил другого наследника на случай, если наследник умрет до открытия наследства, не успев его принять (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

Если право на принятие наследства, перешедшее в порядке наследственной трансмиссии, не было осуществлено наследниками умершего наследника в установленный срок, оно переходит к другим наследникам в порядке ст. 1161 ГК РФ, определяющей правила приращения наследственных долей.

одностороннее волевое действие лица, призванного к наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в установленном порядке в сроки и способами, определенными законодательством.

Осуществляется подачей соответствующего заявления наследника по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство.

нотариально заверенное в соответствии с действующим законодательством письменное распоряжение собственника имущества о том, в чью собственность должно быть передано имущество (часть имущества) после его смерти. лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону.

Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят.

Источник: https://notariat.ru/sovet/pages/tag/65-priniatie-nasledstva-v-poriadke-nasledstvennoi-transmissii

Верховный суд разъяснил, как принимать наследство без нотариуса

Признание наследства на имущество

Если наследник сам вселился в обещанную ему квартиру или там жил, то считается, что жилье в наследство он фактически принял и у него появилось право собственности – такое разъяснение дала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги одной судебной тяжбы об оставленной в наследство трехкомнатной квартире.

ЗАГСы начнут фиксировать момент смерти человека

Наследственные споры считаются одними из самых сложных и дорогих.

А если к этому прибавить еще и то, что часть таких тяжб длится в судах годами, то станет понятно, почему разъяснения по наследственному праву всегда привлекают повышенное внимание.

По негласной статистике, в судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если завещания нет, то споры вызывает каждое третье оставленное наследство.

Вот и в нашем случае после смерти гражданина, не оставившего завещания, наследством оказалась хорошая трехкомнатная квартира. На нее оказалось три претендента. Выражаясь юридически, наследниками первой очереди, которые имели право на жилье, стали трое – взрослая дочь от предыдущего брака, несовершеннолетний сын от нового брака и отец умершего.

Взрослая дочь оперативно обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. При этом она объяснила, что кроме нее других наследников попросту нет.

Отец умершего за наследством не обращался вообще, как и несовершеннолетний сын наследодателя.

В итоге дочь получила от нотариуса свидетельство о праве собственности на всю квартиру и зарегистрировала в Росреестре свое право собственности на это жилье.

Спустя время в районный суд пришла мать мальчика и как его законный представитель, пока он еще несовершеннолетний, попросила признать ребенка принявшим наследство, признать его право собственности и признать недействительным выданное лишь на дочь умершего свидетельство о собственности. Районный суд с этими требованиями согласился.

Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается его собственником

Суд первой инстанции сказал, что на день открытия наследства мальчик в силу своего возраста не мог понимать важность установленных законом требований – своевременно принять наследство. А то, что его мать вовремя не спохватилась, не должно сказываться на интересах ребенка как наследника. Суд не учел доводы взрослой дочери, что мальчик пропустил срок исковой давности.

ВС РФ разъяснил, что надо учитывать, разбирая споры о наследстве

По мнению суда, нарушенное право ребенка нельзя связывать с лишением его спорного имущества.Недовольная наследница пошла в городской суд и там нашла полное понимание.

Апелляция отменила прежнее решение и приняла новое – матери юного наследника отказать во всех просьбах. По мнению горсуда, истцом не представлено доказательств, что он фактически принял наследство отца после его смерти.

Плюс пропуск сроков исковой давности. А это (199 статья Гражданского кодекса) считается основанием для отказа в иске.

Верховный суд по жалобе матери ребенка дело перечитал и сказал, что апелляция была не права и “существенно нарушила нормы материального права”.

Вот аргументы Верховного суда.

Для приобретения наследства, гласит Гражданский кодекс, его надо принять. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. По этому поводу есть разъяснения пленума Верховного суда (N9 от 29 мая 2012 года).

Этот пленум рассматривал судебную практику дел о наследовании.

Там сказано следующее: наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается собственником этого имущества со дня открытия наследства вне зависимости от факта госрегистрации прав на имущество и ее момента.

В судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если его нет, то споры вызывает каждое третье наследство. depositphotos.com

Это означает, что закон связывает момент возникновения у наследника права собственности на оставленное имущество с моментом открытия наследства.

Гражданский кодекс говорит, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение им или когда он подал нотариусу заявление о принятии наследства.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства.

Опекунам разрешат становиться наследниками

Если не доказано иное, признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, показывающие, что он вступил в управление наследственным имуществом.

В материалах пленума Верховного суда, который рассматривал практику по делам о наследстве, перечислены действия, которые говорят, что наследник имущество принял – это поддержание имущества в надлежащем состоянии, отношение к этому имуществу как к своему собственному или проживание в нем на момент открытия наследства. Важно: быть прописанным в доставшейся ему недвижимости наследнику не обязательно.

Факт проживания вместе с наследодателем может подтвердить справка о совместном проживании, выписка из домовой книги, да и просто лицевой счет.

В нашем случае на момент открытия наследства наследник был несовершеннолетним и жил вместе с наследодателем. Его законным представителем была мать мальчика, которая фактически приняла наследство, вступив во владение и пользование жильем. Она же содержала квартиру и от наследства сына в законном порядке не отказывалась.

Апелляция же в своем решении заявила о “недоказанности принятия наследства путем фактического вступления в права” На что Верховный суд возразил – горсуд в нарушение закона доказательств этого утверждения не привел.

По мнению Верховного суда, ребенок принял наследство и стал собственником спорного имущества с момента открытия наследства.

А получение несовершеннолетним свидетельства о праве на наследство является его правом, а не обязанностью – так сказано в постановлении пленума по делам о наследстве.

Мальчик как собственник доли в квартире там жил, его мать оплачивала расходы на ее содержание. Наследница, оформившая квартиру на себя, настаивала на том, что срок исковой давности несовершеннолетним наследником пропущен.

Верховный суд разъяснил порядок продажи микродоли дома и сада

На это Верховный суд возразил – по Гражданскому кодексу (статьи 196 и 200) общий срок исковой давности – три года со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Но исковая давность не распространяется на требования, перечисленные в статье 208 Гражданского кодекса, где речь идет о нарушении прав.

Пленум Верховного суда по делам о наследстве сказал, что срок давности не распространяется на иски, в которых оспаривается зарегистрированное право. Тут срок начинается с момента, когда гражданин узнал (или должен был узнать) о записи в ЕГРП.

При этом Верховный суд подчеркнул – сама запись в ЕГРП о праве или об обременении прав не означает, что с этого момента человек узнал о нарушении его прав.

В статье 208 Гражданского кодекса сказано, что если нарушение прав гражданина путем внесения недостоверной записи в ЕГРП не связано с лишением его владения имуществом, а только оспаривается зарегистрированное право, то сроков давности нет.

Верховный суд сказал, что если человек считает себя собственником и владеет имуществом, а оно зарегистрировано на другого, то он вправе пойти в суд с иском о признании за ним прав собственности. И такой иск надо удовлетворить, если гражданин докажет, что у него подобные права есть.

В нашем случае мальчик фактически принял наследство, потому как в этой квартире жил. Поэтому суд должен был рассматривать иск его матери как требование об устранении нарушений прав ребенка. А на такие права исковая давность не распространяется.

Поэтому райсуд был прав, а апелляция должна свой вердикт пересмотреть.

Источник: https://rg.ru/2016/11/01/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-prinimat-nasledstvo-bez-notariusa.html

Юридический спектр
Добавить комментарий